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    [ 楊玉豪 ]——(2004-9-16) / 已閱14343次

    法律運作背后的潛規(guī)則研究

    楊玉豪
    (五邑大學(xué) 政法系,廣東江門 529020)

    摘要:潛規(guī)則滲透到法律運作過程的情形經(jīng)常發(fā)生在司法實踐中,其主要原由在于目前司法體制的行政化運作和法律主體追求利益最化大,追求利益最大化是每個人的行為目標(biāo),本身無可厚非,司法體制的缺陷卻可以通過司法改革來糾正。消除潛規(guī)則影響法律運作的重任不可避免地落在改革司法體制上,建構(gòu)外部獨立于立法權(quán)和行政權(quán)、內(nèi)部獨立于上級法院和法院行政長官的司法體制,使法律在封閉的環(huán)境下運作,堵住潛規(guī)則入侵的突破口。
    關(guān)鍵詞:潛規(guī)則;司法體制;行政化;司法獨立
    中圖分類號: 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:

    法律作用于社會生活理想的形式莫過于法律關(guān)系能純粹地轉(zhuǎn)化為社會關(guān)系,以法律關(guān)系為基礎(chǔ)建構(gòu)法律調(diào)整范圍內(nèi)的社會關(guān)系。但在司法實踐中,既有法律規(guī)則直接轉(zhuǎn)化為社會規(guī)則的情形,又有大量隱藏在法律背后的潛規(guī)則影響法律運作,發(fā)揮實際作用甚至取代法律的情形。在法律實踐中,“打官司就是打關(guān)系”、“誰給錢多誰就贏”、“官司未進(jìn)門,雙方都托人”等潛規(guī)則經(jīng)常影響正常的司法運作,“公事私辦”、“走后門,拉關(guān)系”常常發(fā)生在法律的運作場。大量的潛規(guī)則的入侵,扭曲了法律從抽象規(guī)則到具體規(guī)則轉(zhuǎn)變,法律期望構(gòu)架的社會秩序滲入了潛規(guī)則的痕跡,法律規(guī)則的統(tǒng)治事業(yè)變成了潛規(guī)則較勁的場域。

    一、潛規(guī)則開啟法律運作之門的緣由

    理想的法律運作應(yīng)該是封閉的,司法活動嚴(yán)格按照法律規(guī)則和程序預(yù)設(shè)的路徑走完從抽象規(guī)則到具體規(guī)則的過程,無需潛規(guī)則補充。潛規(guī)則之所以能開啟法律運作之門的原因有很 多,有學(xué)者把原因歸結(jié)為現(xiàn)實法律制度和體制的欠缺,從而不能建立起各種保護(hù)屏障和隔離物,以抵制潛規(guī)則對法律實施所造成的惡劣影響。[1]制度和體制的缺陷固然給潛規(guī)則的入侵創(chuàng)造了客觀條件,但如果法律主體沒有利益訴求,追求法外利益,潛規(guī)則也不會滲透到法律機(jī)體內(nèi), 潛規(guī)則影響法律運作的場合必然發(fā)生在制度缺陷難以防預(yù)和法律主體的主觀刻求兩者相結(jié)合的情況下才會產(chǎn)生。
    (一)司法體制的行政化運作滋生的弊端使法律不能在封閉環(huán)境下運作為潛規(guī)則的滲透開
    啟了后門。目前,我國司法體制設(shè)置與行政權(quán)有著千絲萬縷的聯(lián)系,各級法院由各級人民代表大會產(chǎn)生并對其負(fù)責(zé),司法管轄區(qū)與行政區(qū)域保持一致,財政權(quán)、人事權(quán)由各級政府掌控。法院高度依附于行政機(jī)關(guān),不得不聽命于政府,行政權(quán)力普遍干擾法院審判已是眾所周知的事。如有學(xué)者指出,法院的財權(quán)、人事權(quán)掌握在行政部門,司法工作常常受到行政的掣肘。不僅如此,與行政權(quán)緊密相連地方黨委任意干預(yù)現(xiàn)象也比較嚴(yán)重。一些地方的黨委在事關(guān)本地區(qū)局部利益問題上,往往以黨委“指示”來干預(yù)法院,政法委員會成了司法機(jī)關(guān)“聯(lián)合辦公”的機(jī)關(guān)。[2] 另一方面,法院受制于地方政府,容易產(chǎn)生司法地方保護(hù)主義和長官意志干預(yù)法院審判的弊端。地方司法機(jī)關(guān)往往以為改革開放護(hù)航為借口用司法權(quán)偏袒一方當(dāng)事人,對外地當(dāng)事人起訴的案件不及時立案,裁判結(jié)果明顯對外地當(dāng)事人不利,對外地當(dāng)事人的勝訴不予執(zhí)行等。[3](P170)法院除了受制于政府部門外,在層級設(shè)置方面,上下級法院的審判界線并不十分明顯,上級人民法院可以審判下級人民法院管轄的第一審案件,下級法院也可以向上級法院請求移送自己管轄的第一審案件,上下兩級法院的審判界線不是十分明確。上下級法院審判界線的模糊事實上使案件的審判的決定權(quán)落到上級法院手中,它們之間的關(guān)系更象行政機(jī)關(guān)之間的上下級關(guān)系,而不是審判職權(quán)的分工。再加上上級法院是下級法院的上訴審法院,下級法院在審判過程中往往會先向上級法院請示,征求上級法院的審判意見,以減少發(fā)回重審的機(jī)率。特別對一些“吃不準(zhǔn)”的案件,向上級法院請示已成為下級法院的認(rèn)為是理所當(dāng)然的做法。所以,我國法院層級的關(guān)系更多地是行政意義上的關(guān)系。
    在法院內(nèi)部設(shè)置上,審判庭分為一般分為經(jīng)濟(jì)庭、刑庭、民庭等若干個審判組織,院長主管全院的審判和行政工作,副院長按不同的庭分管某一法庭的審判工作或兼管黨務(wù)、后勤、財務(wù)、人事等一些“雜務(wù)”,庭長、副庭長則負(fù)責(zé)本庭的具體審判工作,審判長、審判員、助理審判員負(fù)責(zé)具體案件的審理。在這一制度安排下,負(fù)責(zé)具體判案的法官事先要把案件的情況及司法意見呈報庭長、主管副院長逐級審批,對疑難案件或有爭議的案件還會上報院長、進(jìn)入審判委員會討論。甚至院長可以直接依據(jù)有關(guān)法律或在某些情況下依其行政管理職權(quán)直接干預(yù)案件。[4](P74-75)再加上法院院長還可以實際上決定法官的任免、職務(wù)變動、職稱與否、辭退等事關(guān)法官切身利益的行政事務(wù),院長的行政職權(quán)影響法官審判是顯而易見的。法官也因為院長手中掌握這些行政事務(wù)權(quán)而不敢擅自斷案,審判之后往往經(jīng)由合議庭擬制判決意見呈送院長、副院長簽發(fā),最終的判決結(jié)果必須得到院長的首肯。科層制的法院運作體系對落實主審法官責(zé)任制構(gòu)成極大的挑戰(zhàn),審判工作很難擺脫法院內(nèi)部行政權(quán)力的控制,“審的不判,判的不審”大體上描繪出了目前法院審判工作的實際情況。
    法院外部不獨立,受制于地方政府部門,容易產(chǎn)生司法地方保護(hù)主義和行政長官干預(yù)司法運作的行政化傾向。在司法地方保護(hù)主義干預(yù)下,地方性規(guī)則潛入了司法審判活動中,地方的土政策、地方的文件效力往往高于法律法規(guī)的效力,甚至取代法律法規(guī)的審判。行政權(quán)力干預(yù)司法活動的表現(xiàn)形式則更為復(fù)雜,也更加常見,特別是一些重大案件的審判,在地方政府的壓力下,法院在判決之前都會向行政長官請示,征求地方政府部門的意見,行政首長的指示、批示在很大程度上左右著法院的審判。地方保護(hù)主義和行政長官的干預(yù),使地方性的規(guī)則和長官意志滲到案件的審判中,本來按法律規(guī)則審判的案件在行政權(quán)力干預(yù)下異化,偏離法律規(guī)則的目標(biāo),異化為潛規(guī)則。在行政權(quán)力的干擾下使?jié)撘?guī)則很容易滲到的法律的運作中,一些不應(yīng)形成法律關(guān)系的社會關(guān)系在行政長官干預(yù)司法機(jī)關(guān)審判下而形成法律關(guān)系,即“私事公辦”,一些本應(yīng)形成法律關(guān)系的在干預(yù)下異化為其他社會關(guān)系,即“公事私辦”。
    同理,法院系統(tǒng)的層級設(shè)置的行政化和內(nèi)部運作的行政化,使法院和法官不可避免受到來自上級法院的行政壓力和本級院領(lǐng)導(dǎo)的行政權(quán)力影響,法官不可能完全排除這些來自司法機(jī)關(guān)內(nèi)部的行政權(quán)力的干預(yù)完全按法律規(guī)則審判。法院系統(tǒng)的行政化運作不可避免導(dǎo)致行政權(quán)力滲到司法審判活動中,手中握有行政權(quán)力的院長、副院長、庭長、副庭長在審判中比普通法官更在審判中更有“優(yōu)勢”,他們只要有必要或愿意,即可發(fā)揮這種“優(yōu)勢”,影響法官的審判工作。而在法律框架內(nèi)干預(yù)法官的審判是沒有多大意義的,最多也就是司法意見的不統(tǒng)一,干預(yù)者的預(yù)期收益只是智識上的收益,對干預(yù)者而言沒有多大的動力非得要堅持自己的審判的意見。負(fù)責(zé)審判案件的法官也可以頂住法律框架內(nèi)的干預(yù),因為這僅僅是法律意見的不統(tǒng)一,業(yè)務(wù)上的分歧,不涉及原則上的問題,通過溝通容易達(dá)成共識,即使達(dá)不成共識,也可以保留各自的司法意見。院長、副院長等這些掌握行政權(quán)力的法官一般也不會在審判中一定要體現(xiàn)自己司法意見,以免給下屬專斷、不開明的印象。真正干預(yù)法官審判的情形主要發(fā)生在法律框架外,以非法的方式干預(yù)法官的審判,使法官不能依法審判。這種干預(yù)總是在某種目的支撐下實施的,不再是業(yè)務(wù)上的分歧,也不是司法意見的不統(tǒng)一,而是掌握行政權(quán)的法官利用權(quán)力把審判意見傳達(dá)給審判法官,因而是強有力的,審判法官往往很難拒絕。上級法院或本級法院的領(lǐng)導(dǎo)在法律框架外干預(yù)法官審判主要出于為當(dāng)事人謀求某種法外利益,在當(dāng)事人“關(guān)系”、“后門”、“金錢”等潛規(guī)則的作用下,干預(yù)法官審判的很容易發(fā)生在司法實踐中。而也正是法院系統(tǒng)內(nèi)部的行政化運作方式,沒有行政權(quán)的法官不太可能敢把潛規(guī)則引入司法活動中,因為謀求法外利益,在審判中“做手腳”,必須有行政權(quán)力的保護(hù),否則很可能付出降職、開除公職的代價,普通法官一般不會冒這樣的風(fēng)險。所以,行政化的司法體制給上級法院和本級法院的院長、副院長等干預(yù)法官審判設(shè)置了制度的便利,潛規(guī)則入侵司法審判活動的后果及風(fēng)險都轉(zhuǎn)嫁到了審判法官頭上。即使出了問題,啟動錯案追究制,責(zé)任最終還是由審案法官承擔(dān)。
    (二)法律主體尋求自身利益最大化是潛規(guī)則影響法律運作的主觀原因。司法體制設(shè)置行政化的缺陷是潛規(guī)則入侵法律的客觀原因,法律主體追求利益最大化則是主觀因素。主體行為尋求自身利益最大化不僅限經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,經(jīng)濟(jì)學(xué)中的經(jīng)濟(jì)人假設(shè)早已從經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域擴(kuò)展到法學(xué)、哲學(xué)、邏輯學(xué)等學(xué)科。的確,人們在面臨各種行為方案選擇時,總是傾向利益最大化的方案。人們的這一特性在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域被稱為經(jīng)濟(jì)人。這一概念已成為經(jīng)濟(jì)學(xué)的基石,毫不夸張地說,經(jīng)濟(jì)學(xué)理論都可追溯到經(jīng)濟(jì)人假設(shè)上。在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域取得極大成功的經(jīng)濟(jì)人概念引入法學(xué)分析法學(xué)問題早已不是新鮮的事。六七十年代科斯在如今被引用多論述少的經(jīng)典文獻(xiàn)《社會成本問題》提出的科斯第一、第二定理標(biāo)志著經(jīng)濟(jì)人假設(shè)被引入到法學(xué)中。其實,作為規(guī)范社會生活的法律規(guī)范要求人們“應(yīng)當(dāng)如何”的規(guī)則,經(jīng)濟(jì)學(xué)是研究人們實際如何,經(jīng)濟(jì)人假設(shè)是在觀察大多數(shù)仍然人行為后所作的“實質(zhì)性”概括。一個是研究現(xiàn)行規(guī)則及其改進(jìn),一個是研究現(xiàn)行行為及其隨規(guī)則變化約束條件變化的規(guī)律。人們的實際行為影響到規(guī)則的制度并為如何制定規(guī)則提供可靠的實證規(guī)律,規(guī)則則保障人們正常的行為不受外來因素干擾和破壞,行為與規(guī)則息息相通,互為互動,用于研究行為的假定同樣適用于分析規(guī)則。正如考特所說,我們認(rèn)為諸如最大化、均衡和效率之類的經(jīng)濟(jì)概念是解釋社會,尤其是解釋理性的人們對法律規(guī)則的反映行為的基本范疇,立法官員和受制于法律的人們的理性行為有多大,對法律的經(jīng)濟(jì)分析就有多大范圍。[5](P13)所以,追求利益最大化不僅在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域存在,在法律領(lǐng)域中同樣存在,追求法律利益最大化幾乎是每個法律主體的首選目標(biāo)。表現(xiàn)在法律主體在法律框架下通過成本分析最終選擇最優(yōu)方案,總想享有更多的權(quán)利并力圖擺脫義務(wù),逃避法律責(zé)任。
    然而,抽象的法律只概括普遍的社會關(guān)系,對千差萬別的具體的、特殊的社會關(guān)系始終無法囊括,“法對于特殊性始終是漠不關(guān)心的。”[6](P58)抽象的法律規(guī)則對具體的權(quán)利義務(wù)而言總是顯得拙劣和粗糙,界定法律主體的具體權(quán)利和義務(wù)是法官的責(zé)任。在法律框架下的法律主體的權(quán)利和義務(wù)并不是十分明晰和清楚,只有將普遍規(guī)則應(yīng)用到具體個案,當(dāng)事人具的權(quán)利和義務(wù)才能真正確定。在適用法律過程中,法官選擇的法律條款和自由裁量幅度對當(dāng)事人而言意味著可以享有多少權(quán)利和承擔(dān)多大的義務(wù)。如果當(dāng)事人能影響法官選擇法律條款和自由裁量朝著有利于自己的方向,就可以獲得更多的法律權(quán)利,甚至法外利益。所以,法律的適用給當(dāng)事人留下了實現(xiàn)利益最大化的空間。法律主體在追求利益最大化行為的驅(qū)使下,總是想方設(shè)法影響法官審判案件,希望法官選擇對自己有利的法律條款和作出有利于自由裁量。對當(dāng)事人而言,影響法官斷案的手段是層出不窮的,行政干預(yù)、權(quán)力尋租、托人情、找關(guān)系、金錢美女賄賂等形式的潛規(guī)則便滲到法律的運作當(dāng)中,影響著法律的正常運作,使法律的適用走了樣。

    二、潛規(guī)則的制度性消除

    前文指出,潛規(guī)則影響法律正常運作源自司法體制的行政化運作和法律主體追求利益最大化,追求利益最大化是人的恒常特征。如果不是戴有色眼鏡來評判,這一特征無可指責(zé),它符合人的理性化行為。這樣看來,祛除潛規(guī)則關(guān)鍵在于改進(jìn)和完善我們的司法體制,“蒼蠅不叮無縫的蛋”。如果司法的運作完全有能力抵制潛規(guī)則入侵,保持法律的封閉運作,潛規(guī)則就難以入侵。目前關(guān)于司法體制的改革著述頗多,涉及法院人事、經(jīng)費、法院設(shè)置等外部改革,也包括法官、院長、審判委員會、合議庭法院的內(nèi)部改革。最高人民法院還制定了五年改革綱要,指出改革要堅持以鄧小平理論為指導(dǎo),以建設(shè)社會主義法治國家為指針,以實現(xiàn)司法公正為目標(biāo)。統(tǒng)觀司法改革的各種論說和法院的態(tài)度,都意識到司法體制的改革有助于糾正司法不公、司法腐敗,改革迫在眉睫,并為此設(shè)計了各種各樣的具體方案。在我看來,司法的運作要擺脫行政化的方式從外部上須確立獨立的司法體制,內(nèi)部真正落實法官責(zé)任制,惟此才能消除潛規(guī)則的入侵。
    (一)獨立司法體制有助于抵御來自外部的潛規(guī)則滲透。司法獨立的要義在于立法、行政、司法三權(quán)分開行使并相互制衡,其思想基礎(chǔ)是國家權(quán)力容易被濫用,有損社會公正,需要以權(quán)力約束權(quán)力。的確,國家權(quán)力集中在某個機(jī)關(guān)容易產(chǎn)生暴政,公民的自由和權(quán)利將不復(fù)存在,確保社會正義不受侵害的唯一辦法是行使國家權(quán)力的機(jī)關(guān)之間互相牽制,尤其是正義最后屏障的司法權(quán)行使不受任何機(jī)關(guān)和個人干涉。在我國,關(guān)于司法獨立的問題在最近幾年才被提及并迅速成為司法改革的熱門話題。對如何建立獨立的司法體制大多數(shù)觀點持法院的財權(quán)、人事權(quán)應(yīng)獨立于地方政府,在全國建構(gòu)起從中央到地方的垂直司法系統(tǒng)。這樣的看法并不無當(dāng),但只涉及了司法權(quán)與行政權(quán)獨立的一面,對司法獨立的另一面即司法權(quán)與立法權(quán)的獨立問題卻鮮有提及。即使提到,要么含糊其詞,要么還是堅持法院由人民代表大會產(chǎn)生并對其負(fù)責(zé),接受人大監(jiān)督的論調(diào),沒有明確提出司法獨立還應(yīng)包括與權(quán)力機(jī)關(guān)的獨立。“權(quán)力機(jī)關(guān)對法院的監(jiān)督是我國憲法所確認(rèn)的最高的法律監(jiān)督,也是保障司法機(jī)關(guān)獨立公正行使權(quán)所必須的,甚至可以說是我國司法獨立的內(nèi)容的組成部分。”[3](P118)有的學(xué)者甚至還提出了有限獨立的司法體制,使司法機(jī)關(guān)從屬于國家權(quán)力機(jī)關(guān),對其負(fù)責(zé),受其監(jiān)督。[7]對這些論點我們可以解讀為權(quán)力機(jī)關(guān)擁有法官的任命權(quán)和罷免權(quán),法院和法官的審判工作受權(quán)力機(jī)關(guān)的監(jiān)督,司法機(jī)關(guān)在權(quán)力機(jī)關(guān)的監(jiān)督下才能獨立行使司法權(quán)。很難想象,權(quán)力機(jī)關(guān)決定法官的任免并監(jiān)督司法機(jī)關(guān)的運作這一制度設(shè)計能使司法獨立運作,權(quán)力機(jī)關(guān)不是抽象的概念,而是由具體機(jī)構(gòu)和人員組成,具有部門利益和個人利益,尤其是目前我們的人大代表大部分又是行政機(jī)關(guān)人員這一事實的情況下,權(quán)力機(jī)關(guān)本身又與行政機(jī)關(guān)有千絲萬縷的聯(lián)系,在司法實踐中時常發(fā)生打著監(jiān)督旗號行干預(yù)司法之事。即使拋開行政機(jī)關(guān)及行政長官干預(yù)司法運作,權(quán)力機(jī)關(guān)在這樣的制度下同樣地可以很方便地干預(yù)司法運作,難怪我國司法獨立有有限獨立說。
    之所以在論及司法機(jī)關(guān)與權(quán)力機(jī)關(guān)關(guān)系時要么回避,要么持有限獨立的原因在于我國憲法規(guī)定法院由權(quán)力機(jī)關(guān)產(chǎn)生并對其負(fù)責(zé)。在這一框架下,無論在理論上還是實踐中都無法突破出司法權(quán)獨于與立法權(quán)現(xiàn)狀。對于這樣的制度設(shè)計,出于主權(quán)者認(rèn)為國家主權(quán)是一個整體,不能按孟德斯鳩的“三權(quán)分立”理論把國家權(quán)力進(jìn)行分割,“三權(quán)分立”是資產(chǎn)階級的民主,而不是人民的民主,擔(dān)心把國家權(quán)力分為相互獨立的三部分有礙于人民民主的實現(xiàn)。恰恰相反,暴政往往是權(quán)力過于集中的結(jié)果,現(xiàn)代民主國家不可能建立在權(quán)力集中的基礎(chǔ)上,政治文明的國家必須使國家權(quán)力有所分工,把國家權(quán)力分為立法、行政、司法三種權(quán)力并交由不同的機(jī)關(guān)行使,在他們之間設(shè)計相互獨立、相互制衡的運作方式正。實際上,我國憲法并沒有規(guī)定權(quán)力機(jī)關(guān)高于司法機(jī)關(guān),司法權(quán)不能獨立于立法權(quán)。只規(guī)定司法機(jī)關(guān)由權(quán)力機(jī)關(guān)產(chǎn)生,對權(quán)力機(jī)關(guān)負(fù)責(zé),接受其監(jiān)督。其立法精神的真實含義應(yīng)是立法權(quán)和司法權(quán)是兩種相互獨立、相互制約的權(quán)力,人民代表大會監(jiān)督法院不能理解為干預(yù)法院的審判,法院對人民代表大會負(fù)責(zé)也不能理解為在人大的領(lǐng)導(dǎo)下開展審判工作。人大的監(jiān)督權(quán)恰好體現(xiàn)了立法權(quán)對法院正確行使司法權(quán)的督促,防止司法權(quán)的濫用,把人大的監(jiān)督理解為司法獨立的組成部分和有限司法獨立實乃誤讀憲法精神所致。所以,建構(gòu)獨立的司法體制應(yīng)包括司法權(quán)獨立于行政權(quán)和立法權(quán)兩方面,司法權(quán)只獨立于行政權(quán)對于真正意義上的司法獨立還是不夠的,在立法權(quán)和司法權(quán)獨立問題上糾纏不清,或主張有限的司法獨立都不可能建立起真正意義上的司法獨立,司法獨立的本意還應(yīng)包括立法權(quán)上的獨立。
    在目前,潛規(guī)則能夠從外部輕松地滲透到司法運作中,與司法不能獨立于立法權(quán)有很大的關(guān)系,地方政府部門往往借變相的人大監(jiān)督干憂法官的審判。一些地方長官在涉及到本地區(qū)、本部門的利益的案件中,往往可以通過案件協(xié)調(diào)會、通氣會等形式指使法官按會議的決定審理案件,甚至地方官員個人也可以直接授意法官按其意志來審判,受制于人大的法院很難按法律的運作方式把握案件的審理。獨立的司法體制可以改變司法行政化運作的現(xiàn)狀,也是抵御潛規(guī)則入侵的重要途徑,使法官可以在沒有壓力的環(huán)境完成法律的適用過程,堵住潛規(guī)則入侵的突破口。
    (二)落實法院獨立審判權(quán)和法官責(zé)任制有助于從法院內(nèi)部消除潛規(guī)則的影響。我國訴訟法規(guī)定,人民法院審判案件不受任何組織、團(tuán)體和個人干涉,由此確立了法院獨立審判的原則。但對于承擔(dān)具體審判工作的法官在審理案件過程中是否也排除任何組織、團(tuán)體和個人的干涉卻沒有明文規(guī)定,按照我國目前的法院層級設(shè)置和案件管轄范圍,以及法院內(nèi)部的實際運作,法官在審理案件過程中,院長、庭長完全有可能利用手中的職權(quán)干預(yù)法官的審判,法官不能自主審判,法院的審判權(quán)也在很大程度上受制于上級法院。行政化的司法運作使法院獨立審判原則難以發(fā)揮實效,給潛規(guī)則的入侵留下了隱患,解決之道在于改革法院的層級設(shè)置和審判制度,真正落實法官責(zé)任制。
    作為行使裁判權(quán)的法院天然要求獨立行使審判權(quán),除了不受立法權(quán)和行政權(quán)的干擾外,法院的內(nèi)部也不應(yīng)該存在指導(dǎo)與被指導(dǎo)的上下級關(guān)系,上下級法院之間應(yīng)有明確的職權(quán)定位。按我國目前的法院設(shè)置,四級法院的職權(quán)范圍是模糊的,除了基層法院,都可以成為上訴法院和一審法院,上下級法院之間的審判范圍沒有明確的標(biāo)準(zhǔn),事實上造成管轄范圍的不清。上訴法院行政級別強化了上下級法院之間行政關(guān)系,上級法院經(jīng)常“指導(dǎo)”下級法院的審判工作。這樣一來,不同的法院其審判職權(quán)有了大小之分,下級法院的獨立審判常受到上級法院的干擾。要改變法院行政化的運作的現(xiàn)狀,必須改革法院的層級設(shè)置,參照巡回法院的模式建構(gòu)全國的法院系統(tǒng)。在法院層級的設(shè)置上,撤消現(xiàn)行上級法院既是一審法院又是上訴法院的體制模式,設(shè)巡回法院負(fù)責(zé)上訴案件的審理,各省、市、區(qū)、縣的法院按其駐地劃定管轄范圍,不再承擔(dān)上訴案件的審理,各法院行使同一審判職權(quán),最高人民法院負(fù)責(zé)司法解釋和死刑復(fù)核,不直參加案件的審判。在審判方式上,改變科層的運作方式,實行誰審判誰負(fù)責(zé)的審判制度,強調(diào)法官的自主性,落實法官責(zé)任制,法官對自己審理的案件負(fù)責(zé)。院長、庭長行使審判權(quán)時和普通法官的審判職權(quán)同等,不得利用行政權(quán)力干預(yù)法官的審判,法官審判案件也無需向庭長、院長請示。審判委員會改為咨詢機(jī)構(gòu),撤消其決定審判結(jié)果的權(quán)力,只負(fù)責(zé)向法官提供案件的司法建議。
    非行政化的法院層級設(shè)置和法官責(zé)任制的落實能夠從組織和個人兩方面確保司法的獨立性,獨立的司法運作排除了來自法院系統(tǒng)的內(nèi)部干擾,有利于防止上級法院和院長、庭長、審判委員會等干預(yù)法官的審判,封閉了法律運作場。法官可以在沒有任何干擾的情況下適用法律,使法律適用過程純粹化、技術(shù)化,排除非法律因素的干擾,把潛規(guī)則影響法律運作降到最低。

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    Study on Potential Rule behind Law Running
    YANGYU-hao
    (Law Department Wuyi University,Jiangmen Guangdong 529020)
    Abstract: Administrative justice system leads to potential rule penetrating into law, and the law agent that pursue maximal profit is also too. Everyone pursue maximal profit at his aim is one’s character,but the defect of justice system could be remedied by transforming. The task on which eliminate potential rule depends inevitably reformating justice system. If we had established justice system separating not only from legislation and administration, but also from superior court and its manager, justice system should run in closed circumstance and stuff potential rule up.
    Keywords: Potential rule;Justice system;Administrative;Independence of justice



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